Судебный кейс: Необоснованный выбор арбитражем применимого права, как нарушение публичного порядка
Ключевой вывод по делу № 5-18их/2020/1201К:
необоснованный в арбитражном решении выбор права страны покупателя в качестве применимого права по договору купли-продажи нарушает принцип законности, что противоречит публичному порядку Республики Беларусь и влечет отказ в признании и приведении в исполнение арбитражного решения.
Фактические обстоятельства.
Продавец (юридическое лицо Республики Беларусь) и Покупатель (ИП Республики Казахстан) заключили договор поставки. В соответствии с п. 8.2 Договора все споры подлежат разрешению «…в Арбитражном суде по месту нахождения истца…».
Между сторонами возник спор по поводу отгрузки продукции, в связи, с чем Покупатель (истец) обратился в ТОО «Казахстанский международный арбитражный & третейский суд» с требованиями о взыскании предоплаты за недопоставленный товар, а также расходов, связанных с ненадлежащим исполнением договора поставки со стороны Продавца.
По результатам рассмотрения дела ТОО «Казахстанский международный арбитражный & третейский суд» (г. Петропавловск, Казахстан) в составе единоличного арбитра удовлетворил требования Покупателя.
В связи с тем, что Продавец находится на территории Республики Беларусь, Покупатель обратился в экономический суд Минской области с заявлением о признании и приведении в исполнение указанного решения арбитражного суда на территории Республики Беларусь.
Суд первой инстанции отказал Покупателю на основании того, что арбитражное решение противоречит публичному порядку Республики Беларусь (подп. b ч. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции). Суд кассационной инстанции оставил определение суда первой инстанции без изменений.
Выводы суда
- суд установил, что стороны в договоре поставки не согласовали применимое право. Исходя из ст. 1125 ГК Республики Беларусь и ст. 1113 ГК Республики Казахстан, суд указал, что подлежало применению право Республики Беларусь (право страны Продавца);
- так как арбитражный суд без какого-либо обоснования руководствовался нормами ГК Республики Казахстан, он допустил нарушение одного из основополагающих принципов арбитражного разбирательства (принципа законности), повлекшее несоблюдение принципа верховенства права при рассмотрении спора;
- суд пришел к выводу, что стороны в договоре не достигли однозначного соглашения о передаче возникшего спора на рассмотрение непосредственно ТОО «Казахстанский международный арбитражный & третейский суд», так как: Продавец не принимал участие в арбитражном разбирательстве и не выражал своего согласия на рассмотрение спора в этом суде (1); из открытых источников (сеть Интернет) следует, что в Республике Казахстан имеется 18 постоянно действующих арбитражей, 9 из которых в своем наименовании имеют указание на «арбитражный суд» (2).
Комментарии REVERA
1. Законодательство не предусматривает конкретный перечень принципов, относящихся к публичному порядку, однако на практике под этой категорией понимаются основы правопорядка, состоящие из основополагающих принципов международного права, норм Конституции Республики Беларусь, положений международных договоров Республики Беларусь и основных принципов отраслей права. Во многих странах есть руководящие принципы или разъяснения в отношении применения оговорки о публичном порядке, разработанные судебной практикой. Также Ассоциация международного права (International Law Association) в 2002 году разработала рекомендации по применению публичного порядка.
Особенностью публичного порядка является его «национальность», то есть при одних и тех же обстоятельствах в одной стране суд признает и приведет в исполнение арбитражное решение, а в другой стране – откажет в связи с противоречием публичному порядку. Наиболее яркий пример: в Российской Федерации не признаются арбитражные решения по делам, связанным с соблюдением односторонних санкций ЕС, Великобритании и США. Соответственно, в ЕС, Великобритании и США, наоборот, не признаются арбитражные решения, которые бы нарушали введенные односторонние санкции.
В рассматриваемой ситуации, так как арбитражный суд не руководствовался коллизионными нормами, как предписано ст. 1113 ГК Республики Казахстан, равно как и ст. 1125 ГК Республики Беларусь, и не применил право страны, где находится (имеет место деятельности) продавец (лат. - lex venditoris) – суд посчитал, что это нарушает принцип законности и принцип верховенства права (ст. 2 ГК Республики Беларусь), что противоречит публичному порядку.
В международном коммерческом арбитраже применимое право, в случае его несогласованности в договоре, может определяться как классически, то есть через коллизионную привязку (ст. 36 Закона Республики Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде», ст. 44 Закона Республики Казахстан «Об арбитраже», ст. VII Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года), так и напрямую арбитрами, без использования коллизионных привязок (к примеру, ст. 27а Закон об арбитраже Королевства Швеция).
Законодательство как Республики Беларусь, так и Республики Казахстан, не содержит, так называемых «корректирующих оговорок», которые позволяют, к примеру, применить право страны покупателя, если из обстоятельств дела явно следует, что это право – наиболее тесно связанное с договором.
Исходя из буквального текста постановления, неприменение коллизионных привязок и необоснованное применение арбитражным судом права страны покупателя, вместо страны продавца – оценены судом, как нарушение принципов законности и верховенства права.
2. Интересный также вывод суда в отношении доброкачественности арбитражного соглашения. Суд, анализируя формулировку «…Арбитражный суд по месту нахождения истца…», исходил из арбитражных институтов в целом в Республике Казахстан, а не в конкретном регионе по месту нахождения истца. В результате суд установил, что, в Республике Казахстан существует еще 9 арбитражных институтов, которые в своем наименовании имеют указание на «арбитражный суд».
При этом, суд, установив отсутствие однозначного соглашения о передаче возникшего спора на рассмотрение непосредственно ТОО «Казахстанский международный арбитражный & третейский суд», в качестве основания для отказа признании и приведении в исполнение арбитражного решения ограничился ссылкой на абз. 8 ч. 1 ст. 248 ХПК (публичный порядок).
При этом суд не комментировал вопрос незаключенности или недействительности арбитражного соглашения, а также не руководствовался положениями Пленума ВХС Республики Беларусь от 31.10.2011 №21 «О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц».
Рекомендации REVERA
- Крайне важно четко сформулировать в арбитражном соглашении наименование конкретного арбитражного института. Наиболее оптимально использовать типовое арбитражное соглашение, размещенное на официальном сайте арбитражного института.
- На примере данного постановления видно, что формулировка «по месту нахождения Истца» не позволяет однозначно определить конкретный арбитражный институт. В целом, не рекомендуется делать какую-либо вариативность в арбитражном соглашении и желательно четко указывать на конкретный арбитражный институт. Если стороны всё-таки хотят обеспечить возможность обращения в арбитражный суд в зависимости от места нахождения истца, тогда желательно, чтобы арбитражное соглашение указывало на конкретные институты, в которые будут обращаться стороны, к примеру: в случае возникновения спора, в котором истцом является продавец, он обращается с иском в МАС при БелТПП, если покупатель – МКАС при ТПП Украины.
- Желательно также в договоре определять право, применимое к отношениям сторон. В противном случае создается неопределенность в правовом регулировании прав и обязанностей сторон.
Ссылка на дело: http://court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/e6a80e2faaa84dcb.html